Наследование по закону СССР 1964 было приоритетным

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследование по закону СССР 1964 было приоритетным». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

§ 7. Советское наследственное право по ГК РСФСР 1964 г

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАКОНУ.

§ 1. Понятие и основания наследования.

§2. Родственный союз как основание наследования по закону.

§3. Круг лиц и порядок наследования по закону.

ГЛАВА II. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ.

§ 1. Наследственные права детей.

§2. Наследование по праву представления.

§3. Наследственные права супругов.

§4. Особенности наследования по закону других членов семьи наследодателя.

По свидетельству дореволюционных исследователей, «первое известие о порядке наследования в русских памятниках встречается под 912 годом, в договоре Олега с греками», «в первом же столетии от образования Русского государства мы встречаем известие о Русском законе наследования. В этом известии нам представляются два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону без завещания, с прямым указанием, что наследование второго вида допускается только за неимением завещания».

Постепенно при выделении семьи из рода, включая обособление имущественное, возникает регулирование наследования. Огромное влияние на освобождение семьи оказала церковь, и под ее влиянием, а также под влиянием греков и византийского права сформировались «зачатки» наследственного права, нашедшие свое отражение в Русской Правде и в более поздних документах. Земля и другое недвижимое имущество еще не были в гражданском обороте и по наследству также не передавались. «Из ближайшего рассмотрения существа нашего древнего семейства, устройства домашнего быта и, наконец, постановлений Русской Правды», как указывал В. Никольский, следует, что:

«1. Умершему наследуют прежде всего его нисходящие дети, внуки и т.д., при этом женский пол вовсе устраняется мужским от наследства. Сестра при брате не вотчинница, она получает только приданое.

2. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, т.е. принадлежащем отцу семейства, следовательно, движимом, наследовали дочери. Ограничение женского пола в наследстве недвижимых имуществ есть дело позднейшего времени, ибо в настоящее время земля не входила в состав частной собственности, а потому и не переходила по наследству.

3. Если не было нисходящих детей и внуков, то наследство поступало к боковым родственникам, по степени близости к умершему. Причем также женский пол исключался мужским.

Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности, хотя бы даже без приставки «частной», поднимать экономику государства невозможно. И, конечно же, совершенно логично, что, пусть и в урезанном виде, наследственное право стало восстанавливаться.

Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено: возвращено наследование по завещанию и по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416

указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, то производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.

Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. было отменено ограничение, соответственно корректировался ГК РСФСР.

Отмена максимума наследования идеологически объяснялась «общими успехами социалистического строительства, решающими успехами политики социалистической индустриализации страны, когда в области промышленности вопрос «кто кого» уже был предрешен в пользу социализма, когда быстро вытеснялся частник из торговли».

В 1928 г. обязанность выдачи свидетельств о праве на наследство была возложена на нотариальные органы, ранее этим занимались народные суды (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 18 января 1928 г.). В апреле того же года в круг возможных наследников были включены и усыновленные дети (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г.).

10 февраля 1930 г. функция принятия мер по охране наследственного имущества возлагается на нотариальные конторы, до того этим занимались финансовые органы.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г., ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).

Законодательство не допускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».

Кроме того, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.

Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 кв. м (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов). В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, то «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом» (ст. 107 ГК РСФСР). Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества».

Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях.

С началом экономических преобразований в нашей стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» расширили возможности осуществления права собственности. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных Законах, в первой части (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Те, кто интересуется историей разработки и принятия современного Гражданского кодекса, знают, что первоначально не планировалось разбивать и принимать Кодекс по частям. Был подготовлен текст всего документа. Однако впоследствии по разным причинам было принято решение принимать его по частям: первоначально его разделили на две, потом на три, а затем на четыре части.

Безусловно, каждое «деление» откладывало решение проблем сотен тысяч граждан, сталкивающихся с принятием наследства или решения о передаче имущества по наследству. Думается, особенно несправедливым было наличие только двух очередей граждан — наследников по закону, а при их отсутствии и отсутствии завещания — переход наследуемого имущества государству.

В начале 2001 г. при доработке (очередной) и согласовании проекта части третьей ГК РФ рабочей группой по подготовке проекта было принято решение внести поправки в ст. 532 «Наследники по закону» ГК РСФСР (автором данной поправки выступил автор этих строк). Изменения увеличивали количество очередей по закону до четырех. Цели такого решения были три. Первая (основная) — возможность наследования дядей, тетей (третья очередь), а также прабабушками и прадедушками наследодателя (четвертая очередь).

Вторая цель, которую условно можно назвать «разведка боем», — готовить парламент, другие ветви власти, правоприменителей и общественное мнение к необходимости изменения наследственного права.

Третья цель — проанализировать практику применения новых норм.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» был принят Государственной Думой 11 апреля 2001 г. и опубликован в «Российской газете» 17 мая 2001 г.. Цель была достигнута, и власть и общество «ждали» существенного изменения регулирования наследственных отношений. Что касается анализа практики применения норм, то и здесь при принятии Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была учтена необходимость придания обратной силы нормам, относящимся к кругу наследников, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК (1 марта 2002 г.) либо если указанный срок истек, но наследство не было принято, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным образованием.

В июне 2001 г. Президент РФ внес проект части третьей ГК РФ на рассмотрение в Государственную Думу. Первое чтение, т.е. утверждение концепции законопроекта, состоялось 12 июля 2001 г.; с докладами и ответами на вопросы выступили первый заместитель министра юстиции РФ А.Б. Карлин, председатель Комитета Госдумы по законодательству (автор данной работы),

заведующий кафедрой Московского государственного университета Е.А. Суханов и первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ А.Л. Маковский. Абсолютным большинством голосов проект был принят в первом чтении.

Практически сразу же после принятия документа в первом чтении Исследовательский центр частного права (в котором сосредоточена основная часть работы над ГК РФ) опубликовал текст проекта.

Ко второму чтению поступило более 50 поправок, из которых половину Комитет по законодательству на заседании рекомендовал к принятию. Затем состоялось второе чтение, которое утвердило рекомендованные Комитетом поправки и текст законопроекта.

На основании Регламента Государственной Думы процедура третьего чтения любого законопроекта предполагает правовую и лингвистическую экспертизу и, как правило, не вызывает каких-либо затруднений. Однако применительно к части третьей ГК РФ трудности возникли. Ряд депутатов высказались за переход по наследству личных неимущественных прав автора тех или иных произведений. Думается, что это было просто недоразумение, которое не смогли развеять депутаты, принимавшие участие в заседании, а докладчик — председатель Комитета в зале отсутствовал (самолет, на котором он должен был прилететь, по метеоусловиям был задержан на полдня). В итоге пришлось второй раз возвращаться к рассмотрению документа в третьем чтении.

Недоразумения были устранены, и 1 ноября Государственная Дума приняла часть третью ГК РФ.

В Совете Федерации обсуждения прошли без осложнений, и 14 ноября 2001 г. закон был одобрен.

26 ноября 2001 г. Президент РФ подписал Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым часть третья ГК РФ введена в действие 1 марта 2002 г.

Дипломные работы от 1360 руб.

Курсовые работы от 306 руб.

Контрольные работы от 170 руб.

Рефераты от 272 руб.

Отчеты о практике от 680 руб.

Отчеты по НИРМ от 510 руб.

Доклады от 255 руб.

1. Какова юридическая природа завещания?

2. Что такое свобода и тайна завещания?

3. Что понимается под назначением и подназначением наследника в завещании?

4. Назовите общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания?

5. Что понимается под толкованием завещания?

6. Каков по рядок нотариального удостоверения завещания?

7. Какие завещания приравнены к нотариально удостоверенным?

8. Назовите порядок совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах?

9. Что понимается под закрытым завещанием?

10. Каков порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках?

11. Что такое изменение и отмена завещания?

12. Назовите способы изменения и отмены завещания?

13. Каков порядок признания завещания недействительным?

14. Что такое исполнение завещания?

15. Кто может быть исполнителем завещания?

16. Назовите полномочия исполнителя завещания и порядок их оформления?

17. Что такое завещательный отказ (легат)?

18. Назовите порядок исполнения завещательного отказа?

19. Что такое завещательное возложение?

20. Каковы особенности перехода к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение?

Наследственное право советского периода (1917—1991 годы)

1. Какими нормативными актами регулируется наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах?

2. Каковы особенности наследования имущества члена общества с ограниченной ответственностью и имущества члена акционерных обществ?

3. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием в потребительском кооперативе?

4. Каковы особенности наследования жилых помещений в кооперативных домах?

5. Что входит в состав наследственного имущества предприятия как имущественного комплекса?

6. Какие особенности характерны при разделе наследственного имущества, в состав которого входит предприятие как имущественный комплекс?

7. Как осуществляется наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, кто имеет преимущества при разделе указанного наследственного имущества?

8. Каковы особенности наследования вещей, ограниченно оборотоспособных?

9. Какие особенности характерны для наследования земельных участков в зависимости от их правового режима?

10. Каковы особенности наследования земельных участков, на которых расположены переходящие по наследству здания и сооружения?

11. Какие особенности характерны при наследовании денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию?

12. Какие изменения претерпел порядок наследования имущества, предоставленного наследодателю государственным или муниципальным образованием на льготных условиях?

13. На какие виды делятся государственные награды, в чем состоит особенность наследования наград в зависимости от вида?

14. Какие нормативные акты утратили силу в связи с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ?

15. Каковы особенности наследования исключительного права на произведение?

16. Каковы особенности раздела наследственного имущества, в состав которого входят предметы обычной домашней обстановки и обихода?

1. По правилам какого вида судопроизводства рассматриваются дела, возникающие из наследственных правоотношений?

2. Какие правила подведомственности и подсудности действуют по делам, возникающим из наследственных правоотношений?

3. По правилам какого вида судопроизводства происходит установление юридического факта принятия наследства и места открытия наследства, дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении?

4. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства, дела об установлении родственных отношений, факта нахождения на иждивении и других фактов, имеющих юридическое значение?

5. Какие факты относятся к юридическим?

6. Какие юридические факты возможно установить по делам, возникающим из наследственных правоотношений?

7. Какие требования предъявляются законодателем к оформлению заявлений об установлении юридических фактов в порядке особого производства?

8. Каковы особенности стадии возбуждения производства по делу об установлении юридического факта?

9. Каковы возможные действия судьи в стадии возбуждения производства по делу, возникшему из наследственных правоотношений?

10. Каковы последствия обнаружения судом спора о праве по делам особого производства на различных стадиях?

11. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел по оспариванию действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?

12 Что является объектом оспаривания по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?

13. Какие правила подведомственности и подсудности действуют по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?

14. Какие требования предъявляются законодателем к оформлению заявлений, подаваемых в суд по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?

15. Каковы особенности решения суда по делам об оспаривании действий (бездействия) лица, наделенного властными полномочиями?

16. Что такое доказательство?

17. Что представляет собой предмет доказывания?

18. Каковы особенности доказывания по делам, возникающим из наследственных правоотношений?

19. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел о признании завещания недействительным?

20. Каковы особенности рассмотрения и разрешения дел по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении?

21. Кто относится к должностным лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий?

22. Каковы особенности решения суда по делам, возникающим из наследственных правоотношений?

23. Назовите общие правила исполнения исполнительных документов, выданных по делам, возникшим из наследственных правоотношений.

24. Каковы особенности исполнения судебных решений по делам, возникающим из наследственных правоотношений?

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс РФ (часть третья).

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ.

4. Земельный кодекс РФ.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).

6. Семейный кодекс РФ.

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I.

8. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР».

9. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

10. Федеральный закон от 2 декабря 2004 г. № 156-ФЗ «О внесении изменения в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

12. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

13. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

14. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

16. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

17. Положение о федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691.

18. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

19. Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации».

20. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений».

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».

23. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании» от 1 июля 1966 г. № 6.

Основаниями наследования по закону являются следующие юридические факты: во-первых, кровное родство с наследодателем, которое дает возможность наследовать детям, родителям, братьям, сестрам, бабушке и дедушке; во-вторых, основанием призвания к наследованию является заключение брака в порядке, предусмотренном семейным законодательством; в-третьих, основанием является усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как исключения из принципа кровного родства при наследовании по закону.

Гражданско-правовая теория и практика дореволюционной России особое внимание уделяли родственному союзу как важнейшему основанию наследования по закону. Подчеркивая, что основой наследования является воля наследодателя, выраженная в завещании, А. Гойхбарг писал: «Лишь при отсутствии такого завещания, закон презюмирует тех лиц, которым наследодатель, имея он возможность составить завещание, предоставил бы свое имущество, в силу тех родственных чувств, какие наследодатель к означенным лицам питает. Эти родственные чувства имеют свое начало в кровном родстве, и чем это родство ближе, тем теснее родственные связи, соединяющие определенных лиц. Закон, таким образом, старается только восполнить волю наследодателя, случайно им не выраженную»48.

В подтверждении концептуальной значимости родственного союза в праве говорит и тот факт, что одна из глав книги 1 т. X Свода законов посвящена родственному союзу. Глава состоит из 16 статей, в которых законодательно сформулированы общие положения.

Дореволюционное гражданское право выработало стройное учение о родстве. Однако единой классификации родства в юридической литературе мы не обнаружили. Так, С. Григоровский выделял четыре вида родства: 1. родство кровное или плотское (по браку); 2. родство духовное; 3. родство по усыновлению; 4. родство физическое — (внебрачное)49.

Н. Смирнов выделял два вида родства — «плотское», основывающееся на естественном происхождении (рождении) и «духовное», образуемое благодатным возрождением в купели крещения при участии отца и матери по духу (крестных родителей)». В свою очередь плотское родство он делил на однородное (кровное родство, ограниченное числами одного рода или семьи, имеющий одного общего родоначальника) и разнородное родство (свойство, образуемое несколькими родами в результате брачных союзов)50.

По утверждению А. Рабиновича существовали родство: кровное, духовное и гражданское. Духовным родством он признавал связь лиц, возникающую при «таинстве крещения». Основанием гражданского родства являлось усыновление. Свойство он не относил к видам родства51.

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что для российского дореволюционного права характерно было деление родства на кровное (плотское) родство, духовное родство и гражданское родство. Кровное родство можно классифицировать в зависимости от наличия или отсутствия брака родите

Любопытно объяснение С. Григоровского о существенном отличии свойства от кровного родства. По его мнению, оно заключается в том, что в кровном родстве все родственники принадлежат к одной фамилии, к одному роду, в свойстве -же путем брака сближаются, делаются «своими», лица двух или нескольких самостоятельных, отдельных родов, имеющих каждый своего особого родоначальника»52. Следовательно свойство не являлось основанием наследования по закону.

Наследственными правами при наследовании по закону обладали только те лица, которые были связаны кровным и гражданским родством с наследодателем.

Основанием родственного кровного союза являлась, по мнению Г.Ф. Шершеневича «физиологическая связь», единство крови и наследственных черт53.

В гражданско-правовой доктрине учеными давались разные определения понятия «родственный союз», практически не отличающиеся от законодательной дефиниции (ст. 196, ч.1 т. X Свода законов). Так, А. Рабинович определяет, что «родственным союзом называется круг лиц, связанных между собой фактом происхождения друг от друга или от одного родоначальника»54.

Членами рода, кровными родственниками признавались лица, связанные преемством крови от лиц мужского и женского пола, происходящие от одного общего родоначальника, «хотя бы и не все из них носили его имя или прозвище» (ст. 1112 ч. 1 т. X Свода законов). Например, внук не носит фамилию деда, а женщина, вступив в брак, теряет родовую фамилию, но они никогда не разрывают родственных связей с родоначальником и членами того рода, к которому они принадлежат по своему происхождению (рождению).

В определении правовой роли родственного союза ученые-цивилисты были едины. Все они подчеркивали громадное значение родственных связей еще в первобытном обществе, «когда род составлял политическую единицу»55 и «не будь тогда родственной связи, господствовала бы всеобщая война, люди стали бы истреблять друг друга56. Профессор М.Ф. Владимирский -Буданов , изучая происхождение права наследования и основные периоды его развития со времен Русской Правды до периода империи первой половины XIX в. , писал: «Историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, — семьи и рода»57.

Что же касается практического применения законодательно закрепленного порядка наследования, то несомненно он вызывал массу сложных проблем. Так как в первую очередь необходимо было определить линию родства наследодателя и претендующего на наследство наследника. Затем закон требовал просчитать степень родства. При этом использовалось основное правило наследования в линиях родства: ближайшая степень исключала дальнейшую, например, «сын при отце не может наследовать деду» (ст. 1122 ч. 1 т. X Свода законов).

Именно это позволило Г.Ф. Шершеневичу подчеркнуть, что «имеющие наследованное право родственники призываются к наследованию последовательно, в порядке постепенности кровного родства, а не совместно. Ближайшие родственники устраняют дальнейших совершенно, а не различаются только на-следственной долей.

Более того, для определения порядка наследования необходимо было учитывать многочисленные разъяснения Правительствующего Сената, дополнения к нормам, исключения из общих правил. Все это вместе, по мнению Я. Канторовича, представляло собой «такой лабиринт, что даже профессиональному юристу нередко приходится встречать не мало затруднений и тратить не мало времени и труда для отыскания чего-нибудь».

Именно эту, сложившуюся ситуацию пыталась изменить редакционная комиссия по составлению Проекта ГУ. Подход редакционной комиссии состоял в том, чтобы, используя общие универсальные правила Свода законов и зарубежную практику, максимально упростить и приблизить к действительности нормы гражданского и наследственного права, в частности наследование по закону.

Раздел второй, книги четвертой проекта ГУ назывался «Наследование по закону» и содержал в себе 5 глав, регулирующих порядок призвания наследников по закону. Отдельная глава была посвящена наследованию родственников. В ней редакционная комиссия сохранила основной принцип наследования по закону: призывались только лица, соединенные с наследодателем родственным союзом. Однако если раньше законный характер родства подчеркивался только в решениях Правительствующего Сената, то проект ГУ предлагал это закрепить законодательно. Таким образом признавалось, что юридическим фактом, являющимся одним из оснований наследования по закону должно быть законное родство, т.е., родство возникающее посредством рождения в браке.90

Проект ГУ традиционно, не предоставлял свойственникам право наследования. Звучащее неоднократно в юридической литературе в к. XIX в. мнение о необходимости законодательного изменения наследственных прав женщин нашло свое отражение в проекте ГУ. Редакционная комиссия предлагала закрепить следующее принципиально важное положение: «лица женского пола наследуют наравне с лицами мужского пола». Существенно изменялся порядок наследования «законных родственников». Во-первых, предлагалось, шесть разрядов наследников по закону; во-вторых, лица каждого последующего разряда призывались к наследству, только в том случае если не было наследников предыдущих разрядов. В-третьих, наследственными правами обладали только те лица, которых проект ГУ включил в указанные шесть разрядов. В принципе, редакционная комиссия сохранила линейно-градуальный порядок наследования, основанный в первую очередь на определении линии родства. Однако права наследования предоставлялись в отличие от прежнего порядка, не только нисходящей, но и восходящей линии. А лица, относящие к боковым линиям родства, могли наследовать только в том случае, если не было прямых восходящих и нисходящих.

Проект выделял шесть разрядов наследников: первый разряд составляли сыновья и дочери и их нисходящие (прямая нисходящая линия); второй разряд — отец и мать наследодателя и их нисходящие, т.е. прямая восходящая и первая боковая линия (братья и сестры наследодателя, его племянники);

Ст. 14 проекта ГУ. третий разряд — деды и бабки и их нисходящие, т.е. прямая восходящая и 2 степень родства, а также вторая боковая линия (тети и дяди, двоюродные братья и сестры, двоюродные племянники и племянницы наследодателя); четвертый разряд — прадеды и прабабки и их нисходящие, т.е. родственники по прямой восходящей линии 3 степени родства и родственники наследодателя третьей боковой линии и их нисходящие (двоюродные дед и бабки и их нисходящие); пятый разряд — прапрадеды и прапрабабки и их нисходящие, т.е. 4 степень родства прямая восходящая и 4 боковая линия и их нисходящие; шестой разряд — восходящие пятой степени и их нисходящие.

Таким образом идея родственного союза имела место в проекте ГУ, при этом предлагалось не ограничивать степени родства по нисходящей, а по восходящей предел обозначен пятой степенью родства.

Редакционная комиссия очень четко обозначила круг лиц, которых можно было считать «законными родственниками». Мы можем утверждать, что к ним относили лиц, связанных кровным родством, происходящим из законного брака. Это могли быть прямые восходящие и нисходящие родственники, независимо от степени родства, а так же те лица, которые находились на боковых линиях родства по отношению к наследодателю. Проект ГУ исключал из законных родственников внебрачных детей и усыновленных.

В дореволюционном гражданском праве основными наследниками по закону являлись прямые нисходящие наследодателя, то есть его дети, внуки и т.д. Ст. 1127 ч 1 т X Свода Законов определяла, что ближайшими наследниками являлись не вообще дети, а только сыновья, внуки, то есть лица мужского пола. Это положение объясняется историческим развитием наследственного права. Еще в период действия Русской Правды при наследовании по закону наследство переходило только детям в собственном смысле слова, то есть лицам мужского пола: «если же их нет, а есть дочери, то эти последние, не получал и наследства, получают лишь выдел приданного».ь9

Такой порядок наследования детей с несущественными изменениями просуществовал в России с XII века до начала XX в.

Преимущественное право наследования имели только сыновья и их нисходящие. «Каждая дочь при живых сыновьях, т.е. сестра при брате, получает из всего наследственного недвижимого имения 14 часть, а из движимого восьмую часть» (ст. 1130 ч 1 т X Свода законов). Дочери наследодателя получали указную часть, размер которой определялся по величине указной части вдовы, «на основании обычая, по которому дочери лица, умершего на государевой службе, из поместных его земель всегда давалась на прожиток половина того, что назначалось вдове».160

Сравнивая указные части дочери и вдовы наследодателя, можно выделить черты, присущие указной части дочери:

1. Основанием права на указную часть дочери являлось кровное родство с наследодателем.

2. Имущество, полученное дочерью в указную часть, считалось родовым имуществом. 3. Указная часть дочери выделялась только тогда, когда после открытия наследства оставались и сыновья и дочери. Если же у наследодателя не было сыновей и их нисходящих, а были только дочери, то в наследство вступали дочери или их нисходящие и делили его поровну (1132 ч. 1 т. X Свода законов).

4. Указная часть дочери могла быть изменена, в том случае, если было несколько дочерей и их доли в совокупности, были больше наследственной доли сына; тогда ст. 1131 ч. 1 т. X Свода законов закрепляла следующий порядок, — после выдела указной части супруга, оставшееся имущество делилось между сыновьями и дочерьми поровну.

Указная доля дочери выделялась вместе с указной частью вдовы в первую очередь, и только оставшееся имущество сыновья делили между собой поголовно (ст. 1128 ч. 1 т. X Свода законов).

Право на указную часть являлось именно наследственным правом. Такой позиции придерживался Н.Н. Толстолс. Он писал: «самое право на указные части должно быть ничем иным, как правом на наследство, но только в особой по своей численности части, могущей иногда равняться и каждой из сыновних частей».161

С этой точкой зрения не соглашались другие дореволюционные юристы, подчеркивающие, что указная часть дочери не являлась наследственной долей.

Однако и те, и другие были едины в том, что положение дочерей было крайне сложным. Закон ярко демонстрировал свое предпочтение сыновьям при наследовании, а возможность дочерей на получение наследства ставил в зависимость от различных обстоятельств.

Такое положение А. Гойхбарг определял как «бесправное положение женщины в сфере наследственного права».

Закон от 3 июня 1912, изменивший его, имел свою длительную и богатую предысторию. Еще во времена Екатерины Великой наиболее передовая часть русского общества подчеркивала неудовлетворенность законодательства о наследственных правах женщин.

А в проекте ГУ, составленным М.М. Сперанским, и который в 1810 г. рассматривался Государственным Советом 43 раза(!),163 было предложено допустить совместное наследование братьев и сестер во всех линиях (однако при неравенстве долей в пользу братьев).164

Эти, несомненно, прогрессивные взгляды уникального государственного деятеля начала XIX века, каким был М.М. Сперанский, были реализованы только почти сто лет спустя. 3 февраля 1909 г. 33 депутата внесли в Государственную Думу законопроект, в нем предлагалось в качестве основного принципа наследования по закону провозгласить равенство лиц женского и мужского пола во всех линиях и степенях родства. Правительство выработало свой проект. Составленный министром юстиции, он был построен на начале полного уравнения прав при наследовании как в движимом, так и недвижимом, благоприобретенном, так и родовом имуществе. А для того, чтобы избежать возможного дробления недвижимости, владельцу родового имущества предоставлялось возможность распределить по своему усмотрению родовое имущество между детьми и завещать его полностью одному из нисходящих родственников. Другие же нисходящие имели право получить часть из другого недвижимого имущества, либо взамен родового имущества требовать выплаты денежно суммы из стоимости родового имения.165

Правительственный законопроект был передан на рассмотрение комиссии Государственной Думы по судебным реформам, которая соглашаясь с принципом уравнения прав, не поддержала предлагаемый порядок наследования родового имущества. Комиссия отвергла всякие ограничения относительно завещания родовых имений и признала, что они подлежат завещанию на общем основании.

Дореволюционное гражданское право уделяло особое внимание регулированию порядка наследования супругами.

«Наследственное право пережившего супруга, — по мнению A.M. Гуляева, — есть право на определенную долю имущества ранее умершего супруга…».

Доля в наследстве после смерти супруга именовалась «указной частью». Единственным основанием права на указную часть являлось наличие брака, то есть супружеских отношений между наследодателем и наследником. Закон под супружеством понимал только «такой союз лиц разного пола, который освящен браком, установленным порядком, совершенным согласно вероисповеданием лиц, в него вступающих».279

Лица, брак которых был расторгнут или признан недействительным (ст. 37-45 кн. 1 ч. 1 т. X Свода законов) не наследовали друг после друга. В теории гражданского права по вопросу о наследственных правах супругов существовали различные подходы ведущих ученых-цивилистов. В общем, все дискуссии касались следующих основных проблем, имеющих принципиально важное практическое значение: во-первых, спорным был вопрос о правовой природе указной части; во-вторых, дискуссионным являлось правило об имуществе, образующим указную часть. И наконец, вызывал теоретические разногласия порядок выделения указной части из имущества свекра или тестя. Рассмотрим их подробнее. Взгляды на предмет правовой сущности указной части не отличались единообразием. Наследственные права супругов определялись не кровным родством, которое признавалось основанием наследования по закону, а диктовались «необходимостью обеспечить существование вдовы».280 Это положение было универсальным, имело доктриальный характер, признаваемое всеми авторами. Однако, для одних именно оно было доминирующим и определяющим имущественные отношения супругов, а другими исполь 139 зовалось только для объяснения специфики наследственных прав супругов. В результате, в теории гражданского права сложились две абсолютно противоположные точки зрения. Представители первой точки зрения утверждали, что супруги, получая указную часть, не являются наследниками, а указная часть не представляет собой наследование. В соответствии со второй — указная часть определялась именно как наследование. Достаточно назвать ученых, моделирующих эти теории, для того чтобы понять насколько горячими были теоретические поединки. Представителем первой теории был Д.И. Мейер, а его оппонентом Г. Ф. Шершеневич. Вывод о том, что указную часть нельзя рассматривать как наследование вытекал из сопоставления указной части и наследственной доли. Отличия сводились к следующему: 1. Указная доля, полученная супругом, признавалась благоприобретен ным имуществом, даже в том случае, если она была выделена из родового имущества, в то время, когда при наследовании, родовое имущество, переходя к прямым наследникам, сохраняло свою родовую характеристику. Именно это свойство указной части, подтверждаю, что супруг не является прямым наследником после смерти другого супруга. 2. Право на указную часть считалось пожизненным правом, не перехо дящим по наследству, то есть наследники овдовевшего супруга не имели права на указную часть, если сам супруг при жизни не требовал ее выдела. Наследственное же право, приобретенное лицом с момента открытия на 281 следства, переходило в свою очередь к его наследникам. 3. Право наследования подчинялось общим правилам о земской давности, поэтому могло быть осуществлено только в течении 10 лет, а право на указную часть супруга давностью не прекращалось (ст. 1152 ч. 1 т. X Свода законов).

4. Наиболее существенное отличие заключалось в том, что по наследству передавалось только то имущество, которое принадлежало наследодателю, а указная часть выделялась не только из наличного имущества умершего супруга, но и из будущего, которое досталось бы умершему, если бы он в момент открытия этого наследства находился в живых, — это так называемая указная часть из имущества тестя или свекра (ст. 1149, 1151,1153 ч. 1 т. X Свода законов). Из этого положения мы можем сформулировать еще одно отличие. Наследование открывалось только после смерти лица. А так как право на указную часть в имуществе мужа реализовалось после смерти супруга, а в имуществе тестя или свекра при их жизни, то в последнем случае, речь об открытии наследства идти не могла.

Абсолютно иной взгляд на правовую природу указной части высказывали Г.Ф. Шершеневич, К. Анненков, Н.Н. Товстолс и др. Соглашаясь с тем, что наследственная доля и указная часть различны, они тем не менее были твердо убеждены, что переживший супруг обладал именно наследственными правами в отношении имущества умершего супруга. К. Анненков писал по этому поводу: «Право супруга на получение указной части из имущества другого супруга следует по нашему закону считать за право наследования_после умершего супруга, притом, как в том случае, когда оно установлено в виде права на получение непосредственно из имущества супруга указной части, так и в том, когда оно установлено в виде права на получение ее из имущества свекра или тестя, при жизни их».

Завершением теоретических споров ученых-цивилистов явилось решение Правительствующего Сената. В нем разъяснялось, что супруги, получая указную часть, получают ее именно по праву законного наследования, «ибо ни по какому другому законному способу приобретения права на имущество они получить не могут».284

Этот вывод был сделан в результате глубокого анализа ст. 1148 и 1152 ч. 1 т. X Свода законов. Кроме того, правильность решения Правительствующего

Сената подтверждалось и тем, что нормы, предоставляющие супругам право на получение указной доли из имущества умершего были помещены именно во вторую главу «О порядке наследования по закону», в раздел «О порядке наследования супругов». Таким образом, сам закон признавал супругов наследниками друг после друга.

Переход после окончания гражданской войны к новой экономической политике, направленной прежде всего на создание экономического фундамента дальнейшего развития страны, предусматривал использование рыночных товарно-денежных отношений, допущение в оборот различных форм собственности (в том числе частнокапиталистической). В этих условиях потребовали изменения и нормы о наследовании, главным образом в части снятия установленных в период военного коммунизма запретов наследования частной собственности как меры, стимулировавшей «допущенное законом частное накопление имущества»[10], которое, в свою очередь, находясь в экономическом обороте, способствовало развитию производительных сил страны.

Первым шагом на этом пути стало Постановление III сессии ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», установившее право наследования по закону и по завещанию супруга и прямых нисходящих родственников наследодателя в пределах общей стоимости наследства в 10 000 золотых рублей. Дальнейшее развитие наследственное право получило в принятом в 1922 г. и введенном в действие с 1 января 1923 г. Гражданском кодексе РСФСР, который с последующими изменениями и дополнениями действовал до 1 октября 1964 г.

Гражданский кодекс 1922 г. установил наследование имущества, какова бы ни была его природа, в пределах 10 000 золотых рублей. Превышение указанного предела допускалось только в случаях, когда в наследственное имущество входили права, вытекавшие из заключенных частными лицами с государством арендных, концессионных и других договоров. Максимум наследования, установленный в целях ограничения накопления крупной частнокапиталистической собственности, сохранялся до тех пор, пока частнокапиталистические элементы участвовали в экономическом обороте наряду с государственной и коллективной формами собственности. С развитием социалистической индустриализации страны, когда частнокапиталистические элементы постепенно вытеснялись из экономического оборота, а вопрос «кто кого» был уже предрешен в пользу государственной собственности, максимум наследования был в 1926 г. отменен. В то же время целям предотвращения концентрации частными лицами крупной собственности в одних руках служила вплоть до 1943 г. прогрессивная шкала налогообложения наследства, предусматривавшая изъятие в качестве налога до 60% стоимости наследства, если она превышала 200 000 руб., и до 90% стоимости наследства, превышавшей 500 000 руб. При этом наследственное имущество стоимостью до 1000 руб. вообще освобождалось от налогообложения.

Принятым в 1922 г. одновременно с ГК Земельным кодексом РСФСР был предусмотрен особый порядок наследования общего имущества в колхозном дворе, ограничивавший открытие наследства случаем, когда умерший являлся последним членом двора. Во всех остальных случаях правила о наследовании не подлежали применению, а доля умершего в имуществе двора переходила к остальным его членам.

Наследниками по закону и по завещанию являлись прямые нисходящие родственники (дети, внуки и правнуки) и переживший супруг умершего, а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ст. 418 ГК 1922 г.). Из числа наследников, таким образом, были исключены родственники по боковой и восходящей линиям. В 1928 г. в число наследников были включены усыновленные и их нисходящие родственники. Кодекс не предусматривал наследования по праву представления и не устанавливал очередности призвания к наследованию, поэтому при наследовании по закону наследственное имущество делилось поровну между всеми наследниками (ст. 420 ГК 1922 г.). Наследники, проживавшие с наследодателем, при наследовании по закону получали сверх законной доли имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, за исключением предметов роскоши (ст. 421 ГК 1922 г.).

Самостоятельно распорядиться своим имуществом на случай смерти могло лицо полностью дееспособное, т.е. достигшее 18 лет. Завещание могло быть составлено только в пользу законных наследников, завещание в пользу посторонних лиц не допускалось даже при отсутствии наследников по закону (ст. 422 ГК 1922 г.). Наследниками по закону исчерпывался также круг лиц, из числа которых завещатель мог подназначить наследника на случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 424 ГК 1922 г.). В 1928 г. было разрешено составлять завещания в пользу государства, государственных органов, а также партийных, профессиональных и кооперативных организаций. Завещатель, таким образом, имел возможность либо лишить наследства кого-либо или всех наследников по закону, и в этом случае соответствующее имущество в целом или в части в качестве выморочного переходило к государству, либо распределить наследственное имущество между наследниками по закону по своему усмотрению, отойдя от установленного законом равенства долей. В 1928 г. в ГК 1922 г. было введено правило об обязательной доле, которое запрещало лишать наследства несовершеннолетних наследников и предоставлять им по завещанию менее 3/4 законной доли (примечание 2 к ст. 422).

На получающего по завещанию наследственное имущество завещатель был вправе возложить исполнение какого-либо обязательства в пользу одного, нескольких или всех остальных наследников по закону, которые в силу этого распоряжения приобретали право тр��бовать исполнения соответствующего обязательства от наследника по завещанию (ст. 423). В 1928 г. было допущено возложение исполнения каких-либо действий, направленных на осуществление общеполезной цели, а при завещании имущества в пользу государственных и кооперативных организаций разрешено указывать цель, на которую следует употребить это имущество.

С 1 марта 2002 г. вступила в действие часть третья ГК РФ, составной частью которой является раздел V — «Наследственное право». Данный раздел отличается как преемственностью ряда положений ГК РСФСР, так и новизной во многих своих правилах. Что можно отметить при краткой характеристике новелл наследственного права?

1. Новое правовое регулирование наследственного права отличается детальностью правил и относительной проработанностью юридических процедур. Так, если раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. насчитывал 35 статей, то аналогичный раздел ГК РФ включает пять глав (гл. 61-65) и объединяет в целом 75 статей. Подобная проработанность гражданско-правовых процедур оправданна, поскольку в наследственном праве очень значимы не только нормы регулятивного плана, но и положения процедурного плана, отражающие все стадии наследственного производства, динамику принятия наследства и оформления наследственных прав.

2. Наследственное право осовременено с учетом новых реалий, возможностей наличия в собственности физических лиц самых различных объектов собственности, которые могут им принадлежать и, соответственно, быть объектом наследственного права. В частности, в гл. 65 ГК РФ отражен порядок наследования прав, связанных с участием в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах, порядок наследования предприятий и земельных участков, иного имущества, которое может находиться в собственности граждан.

3. В основе правового регулирования в наследственном праве лежит защита преимущественно частных, а не публичных интересов. В частности, в результате установления в общей сложности восьми очередей наследников по закону практически исключены случаи наследования государством по закону, хотя такая возможность при отсутствии наследников по завещанию и по закону сохраняется (ст. 1151 ГК РФ).

4. На первом месте в ГК РФ теперь выделяется наследование по завещанию, а не по закону, в отличие от ГК РСФСР. Тем самым подчеркивается диспозитивное начало в наследовании, связанное прежде всего с волей самого наследодателя. Наряду с этим сохраняется правило о праве на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

5. В период разработки части третей ГК РФ по-разному оценивалась роль нотариуса в правовом оформлении и удостоверении наследственных прав. Так, один из первых проектов части третей ГК вообще умалчивал о нотариусе, предусматривая завещание в простой письменной форме и раздел имущества по соглашению наследников. К чему бы это привело? Только к повышению спорности отношений гражданского оборота, увеличению и без того большой нагрузки на суды общей юрисдикции, а в конечном счете, к проблемам в защите наследственных прав граждан.

Окончательная редакция раздел V ГК РФ «Наследственное право» отошла от этих, как нам представляется, не просто сомнительных, а ошибочных подходов. Поэтому исходя из роли нотариуса как лица, уполномоченного государством обеспечивать бесспорность отношений гражданского оборота, его роль в правореализации в сфере наследственных отношений достаточно велика.

Так, нотариус прежде всего принимает заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство, выдает свидетельство о праве на наследство; основная форма завещания — нотариальная, нотариус принимает на хранение закрытое завещание, разрешает множество других вопросов наследственного права в процессе их оформления, например, об учреждении доверительного управления имуществом, нуждающимся в управлении.

Наряду с нотариусами правом удостоверения завещания наделяются должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских учреждений (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). Здесь вносится определенность в решение вопроса, не получившего пока окончательного разрешения в судебной и нотариальной практике.

Дело в том, что Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ст. 1, 37), принятые до Конституции России 1993 г., наделяют правом совершения отдельных видов нотариальных действий должностных лиц органов исполнительной власти. Однако органы местного самоуправления не относятся к системе органов исполнительной власти, в связи с чем на практике возникали вопросы о юридической действительности удостоверенных ими завещаний и других совершенных ими нотариальных действий (удостоверение доверенности, свидетельствование подписи лица на заявлении). Поэтому в ГК РФ вопрос разрешен более верно и точно с точки зрения места органов местного самоуправления в системе государственного устройства России. Поскольку в ст. 1125 ГК РФ правом удостоверения завещаний прямо наделяются должностные лица органов местного самоуправления, юридическая сила таких завещаний не вызывает теперь вопросов с точки зрения их компетенции.

Согласно п. 1 ст. 1153 и п. 1 ст. 1162 ГК РФ принятие наследства и выдача свидетельства о праве на наследство может осуществляться помимо нотариуса уполномоченным в соответствии с законом должностным лицом. Кто относится к их числу? В третьей части ГК РФ на этот вопрос нет ответа. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате не наделяют таким правом должностных лиц органов власти, они могут в сфере наследования только удостоверять завещания и принимать меры к охране наследственного имущества. Таким образом, вопрос о компетентных должностных лицах, которые будут уполномочены на совершение данного вида нотариальных действий, требу��т своего разрешения.

«Гражданский кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001)

Статья 1. Задачи Гражданского кодекса РСФСР

Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения в целях создания материально-технической базы коммунизма и все более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан. В случаях, предусмотренных законом, настоящий Кодекс регулирует также и иные личные неимущественные отношения.

Основой имущественных отношений в советском обществе являются социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Хозяйственная жизнь РСФСР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом.

Статья 2. Отношения, регулируемые Гражданским кодексом РСФСР

Настоящим Кодексом регулируются указанные в статье 1 отношения:

государственных, кооперативных и общественных организаций между собой;

граждан с государственными, кооперативными и общественными организациями;

граждан между собой.

Участниками отношений, регулируемых настоящим Кодексом, в предусмотренных законодательством Союза ССР случаях, могут быть и иные организации.

К имущественным отношениям, основанным на административном подчинении одной стороны другой, а также к налоговым и бюджетным отношениям правила настоящего Кодекса не применяются.

Семейные, трудовые, земельные отношения, а также отношения в колхозах, вытекающие из их устава, регулируются соответственно семейным, трудовым, земельным и колхозным законодательством.

Статья 3. Гражданское законодательство Союза ССР и РСФСР

В соответствии с Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик настоящий Кодекс и иные акты гражданского законодательства РСФСР регулируют имущественные и личные неимущественные отношения, как предусмотренные Основами, так и не предусмотренные ими.

По отношениям, которые в соответствии с частью второй статьи 3 Основ регулируются гражданским законодательством Союза ССР, настоящим Кодексом и иными актами гражданского законодательства РСФСР разрешаются вопросы, отнесенные к ведению РСФСР законодательством Союза ССР.

Отношения по внешней торговле определяются специальным законодательством Союза ССР, регулирующим внешнюю торговлю, и общим гражданским законодательством Союза ССР и РСФСР.

Статья 4. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, а также из действий граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

из административных актов, в том числе — для государственных, кооперативных и общественных организаций — из актов планирования;

в результате открытий, изобретений, рационализаторских предложений, создания произведений науки, литературы и искусства;

вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие приобретения или сбережения имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований;

вследствие иных действий граждан и организаций;

вследствие событий, с которыми закон связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Статья 5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей

Гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммунизма.

При осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и организации должны соблюдать законы, уважать правила социалистического общежития и моральные принципы общества, строящего коммунизм.

Статья 6. Защита гражданских прав

Защита гражданских прав осуществляется в установленном порядке судом, арбитражем или третейским судом путем:

признания этих прав;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право;

Статья 23. Понятие юридического лица

Юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде.

Статья 24. Виды юридических лиц

Юридическими лицами являются:

государственные предприятия и иные государственные организации, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие закрепленные за ними основные и оборотные средства и самостоятельный баланс;

учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете и имеющие самостоятельную смету, руководители которых пользуются правами распорядителей кредитов (за изъятиями, установленными законом);

государственные организации, финансируемые за счет иных источников и имеющие самостоятельную смету и самостоятельный баланс;

колхозы, межколхозные и другие кооперативные и общественные организации и их объединения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, предприятия и учреждения этих организаций и их объединений, имеющие обособленное имущество и самостоятельный баланс;

государственно-колхозные и иные государственно-кооперативные организации.

Указанные в настоящей статье учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете, в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, действуют от имени соответственно Союза ССР или РСФСР.

Статья 25. Устав (положение) юридического лица

Юридическое лицо действует на основании устава (положения). Учреждения и иные государственные организации, состоящие на государственном бюджете, а в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и РСФСР, также и другие организации могут действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

Статья 26. Правоспособность юридического лица

Юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью в соответствии с установленными целями его деятельности.

Правоспособность юридического лица возникает с момента утверждения его устава или положения, а в случаях, когда оно должно действовать на основании общего положения об организациях данного вида, — с момента издания компетентным органом постановления о его образовании. Если устав подлежит регистрации, правоспособность юридического лица возникает в момент регистрации.

Статья 27. Образование юридического лица

Юридические лица образуются в порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР, а те общественные организации, порядок образования которых законодательством не установлен, — в порядке, предусмотренном их уставами (положениями).

Статья 28. Органы юридического лица

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в пределах прав, предоставленных им по закону или уставу (положению).

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется уставом (положением).

Статья 29. Наименование юридического лица

Юридическое лицо имеет свое наименование. Права и обязанности хозяйственных организаций, связанные с пользованием фирменным наименованием, производственными марками и товарными знаками, определяются законодательством Союза ССР.

Статья 30. Место нахождения юридического лица

Местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа.

Статья 31. Филиалы и представительства юридического лица

Юридическое лицо может открывать филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Союза ССР и РСФСР.

Руководитель филиала или представительства действует на основании доверенности, полученной от соответствующего юридического лица.

Статья 32. Ответственность юридического лица

Статья 41. Понятие и виды сделок

Сделками признаются действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.

Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними (договоры).

Статья 42. Форма сделок

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

Сделка, для которой законом не установлена определенная форма, считается совершенной также, если из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР или РСФСР.

Статья 43. Устные сделки

Сделки, исполняемые при самом их совершении, могут совершаться устно, если законодательством Союза ССР или РСФСР не установлено иное.

Статья 44. Письменные сделки

Должны совершаться в письменной форме:

1) сделки государственных, кооперативных и общественных организаций между собой и с гражданами, за исключением сделок, указанных в статье 43 настоящего Кодекса, и отдельных видов сделок, для которых иное предусмотрено законодательством Союза ССР или РСФСР;

2) сделки граждан между собой на сумму свыше ста рублей, за исключением сделок, указанных в статье 43 настоящего Кодекса, и иных сделок, указанных в законодательстве Союза ССР или РСФСР;

3) другие сделки граждан между собой, в отношении которых закон требует соблюдения письменной формы.

Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их совершающими.

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам не может собственноручно подписаться, то по его поручению сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована организацией, в которой работает или учится гражданин, совершающий сделку, либо управлением дома, в котором он проживает, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо нотариальным органом, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

Статья 45. Последствия несоблюдения формы сделки

Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой недействительность сделки лишь в случае, когда такое последствие прямо указано в законе.

Несоблюдение формы внешнеторговых сделок и порядка их подписания (статья 565) влечет за собой недействительность сделки.

Статья 46. Последствия несоблюдения простой письменной формы

Несоблюдение требуемой законом простой письменной формы (статья 44) лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в законе, влечет за собой недействительность сделки с последствиями, предусмотренными частью второй статьи 48 настоящего Кодекса.

Статья 47. Обязательность нотариальной формы и последствия ее несоблюдения

Нотариальное удостоверение сделок обязательно лишь в случаях, указанных в законе. Несоблюдение в этих случаях нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки с последствиями, предусмотренными частью второй статьи 48 настоящего Кодекса.

Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной при условии, что эта сделка не содержит ничего противозаконного. В этом случае последующее нотариальное оформление сделки не требуется.

Статья 48. Недействительность сделки, не соответствующей требованиям закона

Недействительна сделка, не соответствующая требованиям закона.

По недействительной сделке каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены в законе.

Статья 49. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной интересам государства и общества

Статья 62. Представительство

Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо административном акте, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).

Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.

Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.

Статья 63. Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным, или с превышением полномочия

Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не уполномоченным на совершение сделки, или с превышением полномочия, создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки представляемым.

Последующее одобрение представляемым делает сделку действительной с момента ее заключения.

Статья 64. Доверенность

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность юридическому лицу может быть выдана только на совершение сделок, которые не противоречат его уставу (положению) или общему положению об организациях данного вида.

Статья 65. Форма доверенности

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, а также действий в отношении государственных, кооперативных и общественных организаций должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Кодексе, и других случаев, когда специальными правилами допущена иная форма доверенности.

Доверенность военнослужащего, удостоверенная командованием соответствующей воинской части или госпиталя, если военнослужащий находится на излечении, имеет силу доверенности, нотариально удостоверенной.

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, сумм из государственных трудовых сберегательных касс и на получение корреспонденций, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, управлением дома, в котором он проживает, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Статья 66. Доверенности государственных, кооперативных и общественных организаций

Доверенность от имени государственной организации выдается за подписью ее руководителя с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени кооперативной или общественной организации выдается за подписью лиц, уполномоченных на это ее уставом (положением), с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени государственной, кооперативной или общественной организации на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Порядок выдачи и форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли определяются специальными правилами.

Статья 67. Срок доверенности

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, недействительна.

Статья 68. Передоверие

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Статья 78. Общие сроки исковой давности

Общий срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (исковая давность), устанавливается в три года, а по искам государственных организаций, колхозов и иных кооперативных и общественных организаций друг к другу — в один год.

Статья 79. Сокращенные сроки исковой давности

Сокращенные сроки исковой давности устанавливаются законодательством Союза ССР для отдельных видов требований, вытекающих из отношений, регулирование которых отнесено к ведению Союза ССР, и настоящим Кодексом — для иных требований.

Сокращенный срок давности продолжительностью в шесть месяцев применяется, в частности, по искам:

1) о взыскании неустойки (штрафа, пени);

2) о недостатках проданных вещей (статья 249);

3) вытекающим из поставки продукции ненадлежащего качества (статья 262), а также некомплектной продукции.

К искам о недостатках выполненной по договору подряда работы применяются сроки давности, указанные в статье 365 настоящего Кодекса.

К искам, вытекающим из перевозки грузов, пассажиров и багажа, применяются сокращенные сроки давности, указанные в статье 384 настоящего Кодекса, а к искам, вытекающим из отношений органов связи с клиентурой, — сокращенные сроки давности, указанные в Уставе связи Союза ССР.

Статья 80. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности

Изменение по соглашению сторон сроков исковой давности и порядка их исчисления не допускается.

Статья 81. Рассмотрение иска независимо от истечения исковой давности

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом, арбитражем или третейским судом независимо от истечения срока исковой давности.

Статья 82. Обязательность применения исковой давности

Исковая давность применяется судом, арбитражем или третейским судом независимо от заявления сторон.

Статья 83. Начало течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности начинается со дня возникновения права на иск; право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила, а также основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются законодательством Союза ССР и настоящим Кодексом.

Статья 84. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве

Перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения срока исковой давности.

Статья 85. Приостановление течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности приостанавливается:

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие (непреодолимая сила);

2) в силу установленной Советом Министров СССР и Советом Министров РСФСР отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

3) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил СССР, переведенных на военное положение.

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок менее шести месяцев, — в течение срока давности.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается, при этом остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности был менее шести месяцев, — до срока исковой давности.

Статья 86. Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке.

По спорам, в которых одной или обеими сторонами являются граждане, течение срока исковой давности прерывается также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается снова; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Статья 92. Правомочия собственника

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом.

Статья 93. Собственность социалистическая и личная

Социалистической собственностью является: государственная (общенародная) собственность; собственность колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений; собственность общественных организаций.

Личная собственность служит одним из средств удовлетворения потребностей граждан.

1. Общие положения

Это институт гражданского права, который регулирует общест­венные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам.

Значение наследственного права — в его тесной связи с институтом

права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имуще-

> гва, принадлежащего физическому лицу, после его смерти согласно

ю воле либо, если она не будет выражена, согласно закону близким

Гуманитарная роль наследственного права имеет не только иму­щественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению .оей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нрав- I :

В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 35) право наследова­ния гарантируется.

Основным нормативным актом в сфере наследственного права является Гражданский кодекс. Однако до принятия Третьей части Гра­жданского кодекса РФ наследование регулируется нормами ГК РСФСР 1964 г.

Приоритет перед ГК 1964 г. имеют нормы ГК РФ, касающиеся пра­ва частной собственности гражданина, наследования прав участников юридических лиц и ряд других норм частей Первой и Второй ГК РФ.

Источником наследственного права являются также Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. 153-155).

Содержатся нормы о наследовании и в ряде отдельных законов Российской Федерации (Об авторском и смежных правах, Об акцио­нерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, Основы законодательства о нотариате и др.).

2. Основные понятия наследственного права

Наследование — переход имущества умершего к другим лицам. По своей правовой природе оно является гражданским правопреемством, универсальным и непосредственным.

Наследство — это имущество, принадлежавшее умершему, которое переходит по наследству. Оно охватывает совокупность имуществен­ных прав и обязанностей.

Во-первых, в состав наследства входит право частной собственно­сти, круг объектов которого может включать в соответствии со ст. 35 Конституции РФ и ст. 213 ГК как движимое, так и недвижимое имущест­во, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества.

Во-вторых, в состав наследственного имущества входят некото­рые другие, кроме права собственности, вещные права: право пожиз­ненного наследуемого владения земельным участком, сервитут.

1. Наследственное право – институт гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам – их наследникам. Нормы наследственного права содержатся в Основах, ГК РСФСР 1964 г. в Законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»*, Законе РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г.** с изменениями, Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г.*** с изменениями и др.

* ВВС. 1993. № 10. Ст. 357.

Очерк о развитии законодательства о наследовании

1

Новейший энциклопедический словарь (НЭС). — М., 1974. — С. 694.

2

См.: Толстой Ю. К. Наследственное право. — М., 2000. — С. 3—4.

3

См.:. Толстой Ю. К. Указ. соч. — М., 2000. — С. 3—4.

4

См.: Немков А. М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979. — С. 24—28.

5

История государства и права СССР. Ч. I / Под ред. О. И. Чистякова и И. Д. Мартысовича. — М.: МГУ, 1985. — С. 158.

6

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

7

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

8

Мeйeр Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. — М., 1997. — С. 446.

9

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

10

Покровский И. А. Указ. соч. — С. 303.

11

Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И. А. Исаева. — М., 1997.

12

Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. — М., 1997. — С. 44.

  • Типовые бланки, договоры
  • Законодательство РФ
  • Законодательство Москвы
  • Законодательство Московской области
  • Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • Постановления и Указы
  • Медицинское законодательство
  • Законопроекты
  • Документы СССР
  • Международное законодательство
  • Комментарии к законам
  • Общая судебная практика
  • Судебная практика: Москва и Московская область
  • Судебная практика: Поволжье
  • Судебная практика: Северо-Кавказский регион
  • Судебная практика: Северо-Запад
  • Судебная практика: Урал
  • Судебная практика: Волговятский регион
  • Судебная практика: Восточная Сибирь
  • Судебная практика: Западная Сибирь
  • Юридические статьи
  • Бухгалтерские консультации
  • Финансовые консультации
  • Статьи бухгалтеру

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).

Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.

Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.

  • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
  • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
  • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
  • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
  • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
  • Наследственное право Махмутова М.М.
  • Международное публичное право Шевчук Д.А.
  • Международное право Глебов И.Н.
  • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
  • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.
73476. Кругообіг води. Вплив антропогенної діяльності та урбанізації на водні ресурси 238 KB На землі вода існує в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому та газоподібному. Без води неможливе існування живих організмів. У будь-якому організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні реакції, без яких не можуть жити живі організми. 73477. ДИКТАТУРА ЦЕЗАРЯ 232 KB Большой интерес и значение для оценки личности Цезаря представляет его биография, написанная Плутархом. Плутарх – грек из Херонеи, родившийся в середине I века. Он занимал видное положение при Траяне и Адриане и был чрезвычайно образованным и плодовитым писателем. 73478. Проектирование базы данных ортопедического отделения больницы 231.5 KB Необходимо создать базу данных, которая включает в себя информацию об ортопедическом отделении больницы. В базу должны входить несколько таблиц: список операционных больных, в котором отображается вся информация о пациентах; список медперсонала, в котором отображается вся информация… 73479. SWOT – анализ OOO Эллис (Homequeen) 230.5 KB Чтобы проанализировать предприятие, нужно выбрать верный способ анализа. Так, чтобы при его помощи можно было бы проанализировать и внутреннею, и внешнею среды. Так же нужно оценить возможности выбранного предприятия, чтобы четко понимать, на что оно способно, и какие у него есть перспективы. 73480. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АТОМАРНОГО КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА 229.5 KB В этой работе представлены некоторые особенности химических свойств атомарного водорода и кислорода. Химия этих элементов довольно интересна и разнообразна. Особенности химических свойств объясняются строением этих атомов. 73481. Система применения удобрений в хозяйстве АО «Дружба» 226.5 KB Определить потребность севооборота в элементах питания с учетом его продуктивности и разработать наиболее эффективную рациональную систему удобрения в севообороте с учетом агроклиматических ресурсов, плодородия почвы, биологических особенностей культур… 73482. Инвестиционная деятельность предприятий нефтедобывающей отрасли 220 KB Целью данной курсовой работы является анализ организации финансов предприятий нефтедобывающей отрасли. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: раскрыть теоретические аспекты организации финансов предприятий нефтедобывающей отрасли… 73483. Форма сделок 212.5 KB Актуальность темы данной курсовой работы в том, что среди вопросов, связанных с оформлением гражданско-правовых договоров, важное значение имеют проблемы квалификации различных форм сделок, приобретающих все более широкое распространение в современном гражданском обороте. 73484. Организация бухгалтерского учета на предприятии «Елена» 208 KB Целью практики являлось углубить и закрепить теоретические и практические умения и навыки, полученные в университете при изучении учебных дисциплин; продолжить работу по формированию базовых и ключевых компетенций экономиста в сфере создания бухгалтерской службы на предприятии…
  1. Прямые потомки. Это первая очередь претендентов. Сюда входят: внуки, правнуки и так далее.
  2. Ко второй очереди относятся племянники наследодателя, то есть дети родных братьев и сестёр.
  3. В третью очередь право наследовать имущество переходит к детям двоюродных сестёр и братьев.

Мало кто знает, что означает наследство по праву представления. Этим термином оперируют в основном юристы, ведущие наследственные дела. Однако и обычным гражданам необходимо познакомиться с этим понятием, ведь оно напрямую связано с вступлением в наследство. Соответственно любой человек может попасть в наследники по праву представления.

Тогда именно среднее звено (отец) выпадет из наследования и получается, что внук наследует имущество деда, но только в той доле, которая причиталась бы умершему звену. Когда внуков несколько, соответственно, все делится поровну между ними, но в пределах указанного ранее размера.

По праву представления наследуют исключительно потомки наследника, который сам умер до его открытия. Чтобы было понятно, следует привести пример. Имеется три поколения мужчин в одной семье: дед, отец, внук. После смерти первого наследовать должен его сын (отец), но что делать, если он, в свою очередь, умер задолго до этого или одновременно.

Этапы развития законодательства о наследственном преемстве (статья)

Наследование по праву представления — это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления в случае одновременной (в один и тот же день) смерти наследодателя и его наследника по закону ГК 1964 г. не предусматривалось и является новеллой.

Законодательство, действовавшее до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» от 14 марта 1945. г., называло в числе наследников по закону наряду с детьми наследодателя и усыновленными им также его внуков, правнуков и нисходящих родственников усыновленного. Хотя внуки и правнуки указаны в качестве наследников по закону и по Указу от 14 марта 1945 г., однако они наследуют не наравне с другими наследниками, а лишь при наличии определенного условия, в особом порядке, который носит название наследования по праву представления ‘.

Право представления, установленное Указом в отношении внуков и правнуков наследодателя, состоит в том, что если кто-либо из детей наследодателя умрет до открытия наследства (то есть до смерти наследодателя), его наследственная доля переходит к его детям, то есть внукам • наследодателя, а в случае смерти последних — и их детям, то есть к правнукам наследодателя (см. ч. 2 ст. 418 ГК). В тех случаях, когда таких внуков или правнуков, призываемых к наследованию по закону, окажется несколько, они делят между собой поровну ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открыта наследства.

1. Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, применяются правила приращения наследственных долей (ст.

Термин «по праву представления» не означает, что наследники в гражданско- правовом смысле выступают представителями своего умершего предка — наследника по закону. Ни о каком посмертном представительстве речи здесь, конечно, нет. Имеется в виду, что определенные законом потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, заменяют его в наследственных правоотношениях. 4.

Находившимися на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. В то же время они не должны быть нетрудоспособными не менее года до открытия наследства, достаточно, чтобы они были таковыми ко дню открытия наследства. К этому выводу приводит грамматическое и логическое толкование пп. 1 и 2 ст. 1148, поскольку слова «не менее года до смерти наследодателя» не относятся к определению срока нетрудоспособности гражданина, призываемого к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца. Срок этот определяется указанием не на период времени, а на календарную дату – день открытия наследства (см. ст. 190 ГК).

  1. Существуют основания для наследования имущества трансмиттентом (при этом могут действовать правила как по завещанию, так и по закону). При этом неважно, какой объем владений переходит по наследству.
  2. Преимущественный наследник (трансмиттент) умер после смерти наследодателя.
  3. Трансмиттент не успел принять наследство.

Понятие трансмиссии, также как и право представления, возникает, когда непосредственного наследника нет в живых. Переход права на принятие наследства при наследственной трансмиссии осуществляется в пользу непосредственного наследника умершего по завещанию или по закону.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО (ст. 527-561 ГК РСФСР 1964 г.)

Как известно, наследование является очень тяжёлым и долгим процессом. Согласно законодательству, человек может вступить в это право только спустя полгода после дня смерти наследодателя. Другими словами, с момента открытия наследования должно пройти шесть месяцев. За это время все наследники предъявляют свои права на ту или иную часть имущества умершего. Если у человека был счёт в банке, то родственникам, чтобы его получить, нужно подготовить ряд формальностей и документов. Наследование денежных вкладов — тяжёлая процедура, на денежные средства могут претендовать люди, являющиеся законными наследниками.

По закону все средства умершего, несмотря на то, находятся они в банке или нет, переходят к ближайшим родственникам. Для того чтобы получить деньги, они должны пройти процедуру правопреемства. Особенности наследования денежных вкладов заключаются в порядке получения сбережений. Но для начала нужно вступить в данное право. Для этого необходимо:

  • Нотариальное завещание, при наличии такого документа. Однако если у умершего человека были несовершеннолетние дети или иждивенцы, оно не будет полностью исполнено.
  • Завещательное распоряжение, оформленное в банке. Когда открывается депозит, финансово-кредитная организация составляет завещание, и в случае смерти вкладчика, вступление в право наследования проходит по упрощённой процедуре.
  • Оформление процедуры вступления. По закону на наследство в первую очередь претендуют родители, супруги и дети. Следующими в очереди являются ближайшие родственники и иждивенцы, которые находились на обеспечении у умершего.

Многие интересуются, с чего же начать? Опытные юристы рекомендуют посетить нотариальную контору, к которой был прикреплён умерший, и там заявить права на наследство. Чтобы получить денежные средства с вкладов, необходимо написать заявление. После его проверки юрист выдаст свидетельство, которое официально подтверждает право наследования.

С этим документом нужно пойти в банк, где лежат денежные средства. Узнать об их существовании можно с помощью любого именного документа. Сотрудники финансово-кредитной организации проверяют следующее:

  • право на наследство граждан, которые обратились в банк;
  • наличие долгов умершего и наследника, если этот факт подтверждается, претендент обязан оплатить всю задолженность.

Если работник банка убедился в законности прав наследника и увидел хорошую кредитную историю, он принимает положительное решение. Об этом он сообщает в письменном виде в нотариат, где был зарегистрирован покойник.

Наследование денежных вкладов – сложная процедура. Чтобы получить все денежные средства, нужно предъявить следующие документы:

  • паспорт (документ, удостоверяющий личность). Если наследником является нерезидент, он должен показать ещё и визу (переведённую на русский язык);
  • карта банка, договор и сберегательная книжка;
  • свидетельство о смерти;
  • завещание (при наличии).

Согласно законодательству, любой гражданин, открывающий счёт в банке, имеет право оформить завещание. В нём он определяет, кто получит денежные средства в случае смерти. Наследниками могут быть родственниками, любые частные лица, а также организации. Завещатель вправе распорядиться долями средств так, как он считает нужным. Однако есть группа людей, которая вне зависимости от желания вкладчика имеет право на наследство.


Похожие записи:

Добавить комментарий